涉及專利權廣告的準則
1、廣告中涉及專利產品或者專利方法的,應當標明專利號和專利種類
所謂專利產品是指獲得專利權的產品:專利方法是指獲得專利權的、用以生產產品的工藝、技術。為了避免引起社會公眾的誤解和保證涉及專利產品或專利方法的廣告的真實性,廣告法嚴格規(guī)定涉及專利產品或專利方法的廣告應當標明專利號和專利種類。專利號是指國家在授予專利權時在專利證書上載明的用于區(qū)別其他專利的號碼。專利種類是專利法對其保護對象即發(fā)明創(chuàng)造的分類。根據1992年修正的《中華人民共和國專利法》第二條規(guī)定,“本法所稱的發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實用新型和外觀設計!睂@ㄋQ發(fā)明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。外觀設計,是指對產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所作出的富有美感并適于在工業(yè)上應用的新設計。
在涉及專利產品或者專利方法的廣告中標明專利號和專利種類,有利于社會公眾較容易和正確判斷該專利產品的新穎性和真實性,同時,可以防止某些生產者、經營者毫無根據地在廣告中宣稱自己的產品是專利產品,冒充取得專利權,以欺騙和誤導消費者,并且妨礙其他競爭對手的正當競爭。
2、未取得專利權的,不得在廣告中冒充取得專利權
專利權是一項國家法律賦予的權利,它不是在發(fā)明創(chuàng)造人完成發(fā)明創(chuàng)造時自動取得的,而是需要向專利管理機關提出專利申請,經專利管理機關審查批準后,方可取得。發(fā)明創(chuàng)造人雖然向專利管理機關提出了專利申請,但經專利管理機關審查,不符合法律規(guī)定的條件和要求,專利管理機關不授予專利權。這種主觀上認為是專利,而專利管理機關沒有認定的,不能作為專利來保護!吨腥A人民共和國專利法》第六十三條規(guī)定,“將非專利產品冒充專利產品或者將非專利方法冒充專利方法的,由專利管理機關責令停止冒充行為,公開更正,并處以罰款”。雖提出專利申請,但是未取得專利權的,不得在廣告中謊稱取得專利權。一般來說,進行了專利申請而被駁回,未取得專利權,是因為該項所謂的發(fā)明不具有專利所具備的新穎性、創(chuàng)造性、實用性,是現有技術。并且,很有可能是該項技術已經被授予了專利權或者由他人已經先提出了專利申請。如果仍在廣告中謊稱取得了專利權,根據《中華人民共和國專利法》第六十三條的規(guī)定,冒充專利的,由專利管理機關進行處罰。
3、禁止使用專利申請和已經終止、撤銷、無效的專利做廣告
所謂專利申請是指專利申請人以書面形式請求國家專利管理機關授予發(fā)明創(chuàng)造專利權的法律行為。專利申請權受國家法律保護。為了促進發(fā)明創(chuàng)造的早日實施和交流,各國法律一般都規(guī)定,在專利申請公開后至授予專利前,對發(fā)明創(chuàng)造給予一定的保護,以維護申請人的權利。我國的專利法規(guī)定,發(fā)明專利申請公布后,申請人可以要求實施其專利的單位或者個人支付適當的費用。但是專利申請并不能表明該項發(fā)明創(chuàng)造一定能取得專利權,不能斷定該專利申請所涉及的發(fā)明創(chuàng)造具有新穎性、創(chuàng)造性、實用性。使用尚未授予專利權的專利申請做廣告容易引起誤導,因此不得在廣告中出現本產品已申請專利等內容。